ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ    ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ    ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ    СТАТЬИ    ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Понятие и способы принятия наследства


Для того чтобы приобрести право на наследственное имущество, как по завещанию, так и по закону, наследник согласно ст. 1152 ГК РФ должен принять наследство. Принятие наследства является таким действием наследника, способы и сроки совершения которого установлены в законе.

В ст. 1153 ГК РФ предусмотрены два способа принятия наследства:

1) подача нотариусу (или уполномоченному должностному лицу консульского учреждения) по месту открытия наследства заявления наследника либо о принятии наследства, либо о выдаче ему свидетельства о праве на наследство;

2) совершение наследником хотя бы одного действия, свидетельствующего о фактическом принятии им наследства, в частности:

– вступление во владение или управлением наследственным имуществом;
– принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
– оплата за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;
– оплата за свой счет долгов наследодателя;
– получение от третьих лиц, причитавшихся наследодателю денежных средств.

Наследство может быть принято наследником любым из двух указанных способов. Принятие наследником части наследственных прав и имущества означает принятие всего причитающегося ему наследства, любой форме и вне зависимости от места нахождения.

Однако принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятие наследства остальными наследниками. Для приобретения наследства каждый наследник должен самостоятельно его принять.

Для принятия наследства установлен шестимесячный срок. Срок принятия наследства исчисляется со дня открытия наследства. Например, в случае, когда наследство открылось 4 апреля 2015г., срок для принятия его заканчивается 4 октября 2015г. Лицо считается наследником, принявшим наследство, если оно в течение шести месяцев со дня открытия наследства подаст нотариусу заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если же лицо, имеющее право наследования, в течение шести месяцев после смерти наследодателя совершит, хотя бы одно из действий, направленных па приобретение наследства, однако для оформления своего права наследования обратится к нотариусу уже после истечения шестимесячного срока, такое лицо считается наследником, фактически принявшим наследство.

Из правила, предусматривающего исчисление шестимесячного срока для принятия наследства со дня открытия наследства, установлены следующие исключения:

1) в случае, когда днем смерти гражданина в свидетельстве о смерти на основании решения суда указан день его предполагаемой гибели, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим;

2) если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня подачи наследником заявления нотариусу об отказе от наследства;

3) если право наследования возникает для других лиц вследствие отстранения от наследования недостойных наследников, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда, в соответствии с которым наследники отстраняются от наследования, или решения суда об отстранении от наследования.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другими наследниками, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания общего шестимесячного срока для принятия наследства.

Например, собственник загородного дома умер 1 марта 2015 г. Его наследниками являются два взрослых сына, проживавшие отдельно от наследодателя. Никто из сыновей не обратился к нотариусу для оформления права наследования в установленный законом шестимесячный срок. Однако к нотариусу для оформления права наследования на дом обратилась родная сестра наследодателя. В период со 2 сентября по 1 декабря 2015 г. она может принять наследство (т.е. подать нотариусу соответствующее заявление либо совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства).

Если наследник докажет, что пропустил срок для принятия наследства по уважительной причине, то он может быть восстановлен судом. Наиболее частой причиной пропуска срока названа такая: наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, то есть о факте смерти наследодателя. Другие причины с точки зрения их уважительности могут быть оценены судом. Ими зачастую признаются те, которые связаны с личностью наследника: беспомощное состояние, тяжелая болезнь, нахождение в длительной командировке, несовершеннолетний возраст, недееспособность и т.п.

Восстановление срока для принятия наследства осуществляется в рамках искового производства. В том случае, когда гражданин пропустил срок для принятия наследства и обращается в суд с требованием о его восстановлении, речь идет о признании за ним права на наследственное имущество. Если заявитель является единственным наследником умершего, дело о восстановлении срока для принятия наследства также должно рассматриваться в суде по правилам искового производства, поскольку наследственное имущество считается выморочным. Субъекты, обладающие правом наследования выморочного имущества, являются особыми наследниками по закону, не относящимися ни к одной из очередей.

Особенность наследования выморочного имущества состоит в том, что наследник – Российская Федерация заранее выразила в законе волю на приобретение любого выморочного имущества ею, а также муниципальными образованиями или субъектами РФ – городами федерального значения Москвой или Санкт-Петербургом, если таковым имуществом являются жилые помещения, расположенные в них. Поэтому при наследовании такого имущества принятия наследства не требуется, а отказ от него не допускается.

Рассмотрение споров о наследственных правах подведомственно судам общей юрисдикции. Однако возможность рассмотрения данных дел арбитражными судами в научной литературе не исключается. Спор, подведомственный арбитражному суду, должен носить экономический характер, прежде всего связанный с осуществлением предпринимательской деятельности, а его субъекты должны обладать статусом юридического лица или индивидуального предпринимателя. Деятельность, связанная с осуществлением наследственных прав, не может иметь предпринимательского характера, поскольку не направлена на систематическое получение прибыли. Из этого следует, что правовая природа наследственных правоотношений исключает возможность рассмотрения таких дел в порядке арбитражного судопроизводства.

Как правило, суды решают дело в пользу истца там, где срок пропущен несовершеннолетними, недееспособными либо ограниченно дееспособными наследниками. Такая судебная позиция обусловлена тем, что указанные лица сами не могут в полном объеме понимать и осознавать значимость установленных законом требований, да и неправомочны самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства. Вместе с тем, ненадлежащее исполнение законными представителями возложенных на них законодательством функций не должно негативно отражаться на правах и интересах таких наследников.

Так, 30 июня 2006 г. мировой судья г.Дзержинск Нижегородской области рассмотрел гражданское дело по иску О.А. Хабаровой к отделению Сбербанка РФ о продлении срока для принятия наследства.

О.А. Хабарова обратилась в суд с заявлением, в котором указала, что в 2001 г. умерла ее тетя. После смерти открылось наследство, которое состоит из вкладов в банке. О том, что после смерти тети остались денежные вклады, истице стало известно только в январе 2006 г., когда она стала перебирать документы, оставшиеся после тети. Истица является племянницей умершей, никаких других родственников у нее нет. Так как после смерти тети прошло более шести месяцев, истицей пропущен срок для принятия наследства. В связи с этим О.А. Хабарова просила суд продлить ей срок для принятия наследства.

Суд пришел к следующему выводу. Согласно ст. 1154 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако О.А. Хабарова данный срок пропустила ввиду того, что только в январе 2006 г. узнала о том, что наследство имеется и состоит из денежных вкладов в Сберегательном банке. Поскольку причина пропуска срока для принятия наследства является уважительной, мировой судья счел возможным продлить указанный срок в соответствии со ст. 1155 ГК РФ. Таким образом, требования О.А. Хабаровой удовлетворены. Мировой судья решил продлить срок для принятия наследства О.А. Хабаровой.

Основанием восстановления в судебном порядке срока, установленного для принятия наследства, по заявлению наследника, пропустившего срок, закон признает обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин. Такие обстоятельства могут быть связаны с наличием препятствий для зарождения намерения наследника принять наследство, а другие - для исполнения имеющегося у наследника намерения принять наследство.

При обстоятельствах первого рода наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. Например, от наследника скрыли факт смерти наследодателя или он не был извещен о таком событии, а сам наследник не имел возможности установить его.

Обстоятельства второго рода, названные в законе другими уважительными причинами, широко известны: тяжелая болезнь наследника, пребывание его в беспомощном состоянии, неграмотность, длительная командировка с условиями, ограничивающими возможности совершения юридических актов. Оценка обстоятельств с точки зрения признания их уважительными причинами пропуска срока осуществляется судом. С учетом выяснения всех обстоятельств дела суд решает вопрос о том, действительно ли причины, на которые ссылается опоздавший наследник, создали физическую или юридическую невозможность совершения им актов принятия наследства и, следовательно, являются уважительными.

Так, факт проживания наследника в другом регионе, нахождения на службе в вооруженных силах РФ не может считаться уважительной причиной для восстановления срока на принятие наследства. Мотивы непринятия наследства наследником также не имеют юридического значения, если наследник знал об открывшемся наследстве, и не было причин пропуска срока, непосредственно связанных с личностью истца.

В качестве уважительных причин пропуска срока судами иногда признается отсутствие у наследника сведений о наличии у наследодателя имущества, которое могло быть включено в наследственную массу.

Если наследник вселился в помещение, в котором ранее проживал наследодатель, или продолжает в нем проживать, начал или продолжает обрабатывать садовый участок, собрал с него урожай, перевез к себе вещи или часть вещей наследодателя, взял документы и ключи от автомобиля, принадлежавшего наследодателю, начал ремонт квартиры, получил от нанимателя помещения, принадлежавшего наследодателю, арендную плату, оборудовал дачу охранной сигнализацией, оплатил налоги на землю или строение, оплатил коммунальные услуги, страховые платежи, внес плату за телефон, погасил долги наследодателя, можно смело говорить о том, что он фактически принял наследство.

Во всех случаях, когда нотариусом отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство по причине пропуска срока, а наследство фактически принято, наследник вправе воспользоваться правом на судебную защиту: обратиться в суд с заявлением об оспаривании отказа в совершении нотариальных действий, если такой отказ необоснован (например, факт принятия наследства подтверждается письменными документами, которые являются бесспорными), либо с заявлением о признании факта принятия наследства.

В некоторых регионах судебная практика сложилась таким образом, что при наличии наследников, принявших наследство в установленный срок и отсутствии с их стороны согласия на принятие наследства опоздавшим наследником, суды выносят определения об оставлении заявления без рассмотрения, а заявителю разъясняется право разрешить спор в порядке искового производства. В таких случаях, наследник вправе предъявить иск о признании его принявшим наследство и признании права собственности на наследственное имущество.

Спорные субъективные права в случае их нарушения защищаются в судебном порядке путем подачи иска. Следует отличать категорию исков о наследовании от иных требований, которые не направлены на восстановление наследственных прав, но связаны с наследованием. При этом основным критерием отграничения дел, связанных с наследованием, от других является то, что одним из их материально-правовых оснований является факт открытия наследства.

Открытие наследства является основанием возникновения наследственного правоотношения. Поэтому обе группы требований можно условно объединить в категорию "наследственные иски". Таким образом, наследственные иски, т.е. такие требования, которые связаны с возникшим наследственным правоотношением, можно разделить на две группы: 1) иски о наследовании, т.е. такие требования, в содержании которых заявитель просит о защите своего наследственного права; 2) иски, вытекающие из обязательств наследодателя, которые не направлены на восстановление наследственного права заявителя, но сам факт открытия наследства может стать одним из оснований его требований.

Сторонами дела по иску о наследовании являются субъекты спорного наследственного правоотношения, т.е., как правило, наследники. К искам о наследовании можно отнести такие требования, как о разделе наследственного имущества, о восстановлении срока для принятия наследства, о признании наследника недостойным, о признании завещания недействительным и др. В свою очередь, к искам, вытекающим из обязательств наследодателя, относятся требования его кредиторов к наследникам, принявшим наследство, а также о возмещении наследниками вреда, причиненного наследодателем.

Иск о наследовании, в отличие от других требований, вытекающих из наследственных правоотношений, не может рассматриваться как виндикационный. При виндикации заявителем является невладеющий собственник вещи, который должен доказать свое право собственности, в свою очередь, ответчиком – незаконный владелец вещи, не являющийся ее собственником. Лицо, предъявляющее иск о праве на наследство, как правило, должно доказать только то, что оно обладает правом наследования и является наследником, а не право собственности.

Ответчиком по иску о наследстве может быть такое лицо, которое завладело наследственным имуществом или препятствует признанию прав наследника, поскольку ошибочно считает себя наследником. Также при виндикационном иске собственник требует возврата принадлежащих ему вещей или вещи, индивидуально-определенных в отличие от наследственного иска, посредством которого требуется выдача наследства, в состав которого могут входить самые различные объекты: вещи, обязательственные права, авторские права в его имущественной части и др.

Требование о признании оспоримого завещания недействительным является преобразовательным иском, а ничтожного – о признании. Согласно ст. 1131 ГК РФ завещание может являться недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Завещание может быть признано недействительным при наличии к тому оснований, которые необходимо подтвердить, например, таковым может являться завещание, которое было составлено под влиянием обмана, насилия или угрозы.

Например, Г. обратилась с иском о признании недействительным завещания, составленного ее отцом М.А. 18 февраля 2015 г. в пользу П. В обоснование иска она указала на то, что ее отец злоупотреблял спиртными напитками, состоял на учете в наркологическом диспансере, П.В. является посторонним для него человеком, она помогала отцу в оформлении сделки по обмену жилья в июле-августе 2015 г. По мнению истицы, завещание могло быть составлено ее отцом либо в момент, когда он не осознавал значение своих действий, либо под влиянием обмана или стечения тяжелых для него обстоятельств (ст. 177, 179 ГК РФ).

Оспоримое завещание как односторонняя сделка может быть признано недействительным не только полностью, но и частично. Например, Ш. предъявила иск к брату Ш. и сестре М. о нечинении препятствий в пользовании домом, полученным ею в порядке наследования по завещанию отца на основании свидетельства о праве на наследство.

Ответчики иск не признали и предъявили встречные требования о признании завещания и свидетельства о праве на наследство частично недействительными, указав, что наследственный дом являлся общим совместным имуществом родителей. После смерти матери в 1982 г. они наследство в виде 1/2 доли фактически приняли, к нотариусу не обращались, поэтому отец был не вправе завещать весь дом истице. Решением суда завещание и свидетельство о праве на наследство признаны частично в 1/4 части недействительными, поскольку спорный дом был общим совместным имуществом супругов, переживший супруг мог распорядиться лишь своей частью дома, а также той частью, которая перешла к нему как к наследнику по закону.

Ничтожным является завещание, которое было составлено без соблюдения правил о его письменной форме и удостоверении. (ч. 1 ст. 1124, ст. 165 ГК РФ.). Так, Ж. обратилась в суд с иском к Д. о признании права собственности в порядке наследования на квартиру и признании завещания от имени А.Г. в пользу Д. недействительным, ссылаясь на то, что она является наследником восьмой очереди и на то, что завещание подписано не лично А.Г.

На мой взгляд, иск по такому делу необходимо считать иском о признании, поскольку требование истца по нему направлено на прекращение наследственного правоотношения с момента его возникновения, а судебное решение не присуждает ответчика к совершению какого-либо действия или воздержанию от него.

Последствия судебного признания завещания недействительным зависят от того, было ли по такому завещанию что-либо исполнено или нет. Если наследство еще не было принято никем из наследников по завещанию, то дело ограничивается констатацией недействительности завещания. Но если на основании завещания наследники уже вступили в наследство, то при признании последнего недействительным наследственное имущество должно быть передано тем, кому оно причитается по закону. При отсутствии добровольной передачи возможен иск об истребовании наследственного имущества.

Нужно учитывать, что фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Все действия, совершаемые наследником по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, не являются исчерпывающими и не исключают фактического вступления наследника во владение имуществом путем принятия его части.

Удовлетворяя надзорную жалобу А. и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Судебная коллегия указала, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом. Поскольку каких-либо оговорок о том, какое это должно быть имущество, вышеназванная норма закона не содержит, вывод суда о том, что пользование А. некоторыми личными вещами наследодателя не может служить основанием для признания факта принятия им наследства, ошибочен.

Суд первой инстанции счел, что принятые А. личные вещи отца не являлись наследственным имуществом, а потому нельзя говорить о его фактическом вступлении во владение наследственным имуществом, состоящим лишь из дома и надворных построек. Однако это противоречит требованиям закона, поскольку к наследственному имуществу относится любое принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, включая вещи, имущественные права и обязанности.

В каждом конкретном случае, с учетом всех обстоятельств дела, опоздавшему наследнику предстоит выбрать правильный путь для защиты своих прав и законных интересов: обратиться ли за письменным согласием к остальным принявшим наследство наследникам; обжаловать ли в суде отказ в совершении нотариального действия, либо подать иск о восстановлении срока на принятие наследства, сделать заявление о признании факта принятия наследства при отсутствии спора о праве, а при наличии такого спора подать иск о признании наследником, принявшим наследство с признанием права собственности на имущество по наследству.

По общему правилу свидетельства о праве на наследство нотариусы могут выдавать только тем наследникам, которые приняли наследство в установленный законом срок. Вместе, с тем нотариусам предоставлено право, включать в число наследников лиц, не принявших наследство в установленный срок, но претендующих на него, при условии, если наследники, принявшие наследство, в письменной форме выразят свое согласие на принятие такими лицами наследства по истечении установленного срока. При определенных в законе обстоятельствах суд может восстановить срок для принятия наследства и признать наследника принявшим наследство(п. 1 ст. 1155 ГК РФ).

Имущество умершего, не принятое наследниками, считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Общее правило о необходимости принятия наследства для его приобретения не распространяется только на государство. Это исключение сформулировано в п. 1 ст. 1152 ГК РФ так: "Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется". Далеко не на все виды имущества, которое переходит к наследникам по наследству, они оформляют у нотариусов свидетельства о праве на наследство.

Как правило, для получения таких свидетельств к нотариусам обращаются в тех случаях, когда в состав наследства входит имущество, подлежащее обязательной государственной регистрации, либо когда после умершего осталось имущество, находящееся в тех или иных организациях, например, денежные средства в банках, вещи в ломбардах и т.д.

Актуальной в настоящее время является проблема оформления наследства на недвижимое имущество, права на которое не были зарегистрированы при жизни наследодателя. Практика идет по пути оформления и регистрации прав наследников на недвижимое имущество без государственной регистрации права собственности наследодателя на это имущество.

Свидетельство о праве на наследство является документом, подтверждающим право наследников на соответствующее имущество, и выдается наследникам по закону или наследникам по завещанию, обратившимся для оформления наследственных прав.

При возникновении права наследодателя на объект недвижимого имущества после вступления в силу ФЗ о регистрации (то есть после 31.01.1998) необходимо учитывать следующее:

1. Если право наследодателя на объект недвижимого имущества зарегистрировано, то нотариус оформляет свидетельство о праве на наследство на основании информации из ЕГРП (выписки из ЕГРП), полученной на основании справки об открывшемся наследстве.

2. Если наследодатель хотел оформить регистрацию, но право его не было зарегистрировано в связи с его смертью в период срока регистрации (то есть после подачи заявления на регистрацию, но до даты выдачи документов), то государственная регистрация производится в установленном порядке, но свидетельство о государственной регистрации не выдается. В этом случае правоустанавливающие документы с отметкой о государственной регистрации выдаются по запросу нотариуса в связи с находящимся в его производстве наследственным делом. Свидетельство о праве на наследство оформляется нотариусом на основании правоустанавливающих документов и выписки из ЕГРП о том, что право наследодателя зарегистрировано. Если право наследодателя не было зарегистрировано при жизни заявителя (наследника), и заявитель не подавал заявление о государственной регистрации:

А. Если наследодатель являлся членом ЖСК, ГСК или иного потребительского кооператива, полностью выплатившим свой паевой взнос за объект недвижимости, нотариус включает это имущество в наследственную массу на основании справки ЖСК, ГСК и т.д. о членстве в кооперативе наследодателя и выплате им паевого взноса, справки органа по учету объектов недвижимости о принадлежности объекта кооперативу, данных об инвентаризационной оценке и технических данных объекта недвижимости.

Б. Если наследодатель приобрел право собственности на объект недвижимости по наследству, но не зарегистрировал свое право, то поскольку право у него возникло с момента открытия наследства (ст. 1152 ГК РФ), нотариус включает имущество в наследственную массу на основании:

• свидетельства о праве на наследство,
• правоустанавливающих документов прежнего собственника и документов, подтверждающих принятие наследодателем наследства - если свидетельство о праве на наследство не было выдано.

Если наследник, призванный к наследованию по закону или завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам в соответствии со ст. 1156 ГК РФ (наследственная трансмиссия).

В остальных случаях, например, при приобретении наследодателем права собственности на объект недвижимого имущества по договору купли-продажи, мены, дарения и т.д., имущество может быть включено в наследственную массу по решению суда.